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“法官”的經(jīng)濟(jì)學(xué)定義

時間:2022-08-05 13:09:56 經(jīng)濟(jì)法論文 我要投稿
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“法官”的經(jīng)濟(jì)學(xué)定義

  “法官”的經(jīng)濟(jì)學(xué)定義
  
  龍城飛將
  
  從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度,可以把法官看作是向社會提供“公平”與“正義”這些特殊產(chǎn)品的“供應(yīng)商”或者說“廠商”。
  
  人們曾經(jīng)理想,只要有好的法律,社會就可以達(dá)到公平,至少是可以達(dá)到在法律面前的公平。因此,以往法學(xué)的許多研究,都是從一個前提出發(fā),擯棄其他因素,求一個純而又純的邏輯過程。而且,這個過程,主要是追求公平的立法的邏輯過程。甚至主要把立法、法官在判決時要找到的法律或者立法精神作為法學(xué)研究的主要對象。在許多著作中,這種研究,也許就是一種形式邏輯的推理過程。在這個前提下,法學(xué)或者界定法是規(guī)則,是一個社會為決定什么行動應(yīng)受公共權(quán)力加以懲罰或強(qiáng)制執(zhí)行而直接或間接地使用的一批特殊規(guī)則;或者定義法是命令,是國家的命令,主權(quán)者的命令;或者把法理解為判決,他們解釋說,當(dāng)法院做出判決時,真正的法才被創(chuàng)造出來。誠然,這樣做可以在一定層面上提示法這種特殊事物的發(fā)展規(guī)律和內(nèi)在的本質(zhì)。
  
  人們夢想法上的公平,人們也一直以為法官能夠?yàn)槲覀儙磉@種公平,給予法官很高的期望值,甚至把應(yīng)然或理想的法官看作是一種精神甚至是神的化身。但實(shí)際的情況并非全部如此。
  
  在人類早期社會或低級社會中,并不存在現(xiàn)代意義的上法官,當(dāng)時所有的只是一定威望,人們尊重德高望重的長者或智者作為,委托他們作為中間人或仲裁人,由他們進(jìn)行民事糾紛或刑事爭斗的調(diào)解與仲裁。
  
  “司法”一詞在英文里通常的表述是administration of justice,直譯為“公正的實(shí)施”。意為,只有在民主的情況下,才能夠公正地實(shí)施法律。在我們漢語里,“法律”以及“司法”等詞匯也具有某種公平正義、無所偏袒等的意思。
  
  英國的司法,從一開始就不是集中于國王一人之身,相反,英國的司法歷來有著民主的傳統(tǒng),御前會議、大會議、乃至后來的議會,一直對國王進(jìn)行制約的力量。英國國王自產(chǎn)生之日起,就受到古代習(xí)慣法的限制。在英國諾曼登陸后,英國實(shí)行的是類似中國秦始皇統(tǒng)一中國之前的分封制,或者是承認(rèn)當(dāng)時既存的集政治經(jīng)濟(jì)權(quán)力為一體的封建主。當(dāng)時各個領(lǐng)主在各自的領(lǐng)地上進(jìn)行司法活動,而涉及到國王利益的案件,則由貴族組成的御前會議審理。
  
  在當(dāng)時歐洲其他國家中,御前會議純粹是一種封建機(jī)構(gòu),由國王直屬封臣組成,其主要職能是通過司法維系、協(xié)調(diào)國王與封臣之間和封臣之間的關(guān)系。實(shí)際上,這種御前會議帶有一種貴族民主的性質(zhì),在人們眾目睽睽之下進(jìn)行審理,才能夠找到公平。御前會議成員包括王室官員、國王寵信顧問組成的小會議,即咨議會,和由全國教俗大封建主及小會議成員組成的大會議。小會議常伴君側(cè),大會議定期召開。愛德華一世時,平民代表登上政治舞臺,進(jìn)入大會議,大會議遂演變?yōu)楹髞淼淖h會。這就是英國司法獨(dú)立并且能夠與國王進(jìn)行抗衡的現(xiàn)代意義上的議會和法院的前身。愛德華一世時一位法學(xué)家指出,國王“根據(jù)法律而不是個人意志來引導(dǎo)他的人民,并且和他的人民一樣服從于法律”?梢哉f,英國的司法獨(dú)立,首先根基于體制的民主因素。
  
  英國歷史上著名的“同儕審理”,就是由同等社會地位的人們進(jìn)行審理。英美法系中的陪審團(tuán)制度,實(shí)質(zhì)上是由行使審判權(quán)。不專于法律的若干公民組成陪審團(tuán),與專職的法官共享審判權(quán)。陪審團(tuán)分兩種,一是大陪審團(tuán),負(fù)責(zé)對犯罪的調(diào)查,或?qū)?zhí)法部門關(guān)于刑案的偵查及證據(jù)加以審查,確定是否向法院起訴。另一種稱為小陪審團(tuán),通常由所在社區(qū)十二個公民組成,其職能是審判。它要對刑事以及民事案件的被告人是否構(gòu)成犯罪或民事侵權(quán)做出裁斷。如果裁定無罪或不構(gòu)成侵權(quán),審判便結(jié)束。它認(rèn)定有罪或侵權(quán)成立,再由法官適用法律量刑,做出最終的司法判決。
  
  這種由非法律專家擔(dān)任裁斷事實(shí)問題的“法官”的制度是相當(dāng)獨(dú)特的。在英國1215年的《大憲章》里規(guī)定人民享有接受與自己同等人審判的權(quán)利,這里的同等人審判就是指由當(dāng)事人的鄰居們,或者說由相同社會地位的公民們組成的陪審團(tuán)的審判。
  
  普通公民參加審判,并且在事實(shí)的判斷方面享有獨(dú)立于專業(yè)法官的權(quán)力,標(biāo)志著民眾對國家司法權(quán)的分割,標(biāo)志著國家并不總是獨(dú)斷司法權(quán)。同時,在當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)選擇陪審員也使得為本地民眾所信奉的價值準(zhǔn)則成為制約政府以及專業(yè)法官意志的砝碼。
  
  陪審團(tuán)的存在對英美國家的司法程序影響極大。陪審團(tuán)壟斷了對事實(shí)的判斷,使得那里法官、律師、檢察官們分析一個案件時總是要劃分為事實(shí)與法律兩個方面。(www.htc668.com)所謂事實(shí)問題,指的是某個事件或某種行為在這個世界上是否發(fā)生過。陪審團(tuán)對司法程序的另一個影響是,審判過程和審判結(jié)果必須讓沒有經(jīng)過法律專業(yè)訓(xùn)練的外行明白,以理服人,真正是“以事實(shí)為依據(jù),以法律為準(zhǔn)繩”,不能以法律專業(yè)高深為由壟斷法律裁判。陪審團(tuán)基本上是由不懂法律的外行人組成的,雙方律師滔滔雄辯、唇槍舌劍,巧妙地安排策略,目的是要讓那十二個外行人,從而也包括讓廣大的居民,了解和相信本方的主張。
  
  這和我們國家的情況正好形成鮮明的對比。在許多情況下,我國的法官壟斷了庭審的過程,在黑箱里進(jìn)行判決書的制作,而目前司法運(yùn)作的機(jī)制又阻塞了人們了解這種司法產(chǎn)品的制作的“配料”及制作過程、生產(chǎn)工藝的渠道,判決書簡單得像宮庭秘方一樣,隱藏了很多很復(fù)雜的東西,因而很難保證其產(chǎn)品的“公平”。
  
  再從英國歷史上普通法和衡平法這兩個體系的產(chǎn)生看審判權(quán)。法院和法官天生并不是獨(dú)裁的產(chǎn)物。雖然普通法法官和衡平法法官都是專司法律裁斷的國家官僚,但并不是專屬于一個體系,而是屬于兩個相互競爭的體系。其中一個體系屬于能夠與國王抗衡的貴族集團(tuán),另一個體系專屬于王室。兩個體系都是出于各自私利的原因,競相向社會出售其“公平”產(chǎn)品。

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